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行政公益訴訟論文精選(九篇)

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行政公益訴訟論文

第1篇:行政公益訴訟論文范文

關鍵詞:行政公益訴訟;公共利益;現實根據

根據傳統的行政“訴訟利益”理論,原告只能就與自己權利或法律上利益有直接利害關系為限。我國行政訴訟法規定,原告必須是認為自己的權益受到行政行為侵犯的公民、法人或其他組織,也就是說,非行政行為的相對人無權提起行政訴訟。最高人民法院《關于執行〈中華人民共和國行政訴訟法〉若干問題的解釋》加強了對相對人訴權的保護,將“相對人原告資格論”修改為“利害關系人原告資格論”,糾正了實踐中被狹義地理解為只有行政行為的直接相對人才是適合原告的做法,進一步擴大了原告的訴權范圍。但我國行政訴訟原告的范圍仍過于狹窄,當國家利益和社會公益遭受侵害時,公民無法通過司法途徑維護公益。因此,對傳統行政訴訟原告資格理論進行理念性更新和突破,建立行政公益訴訟制度已成為現實需要。

1行政公益訴訟的界定

行政公益訴訟是指當行政主體的違法行為或不作為對公共利益造成侵害或有侵害之虞時,法律允許無直接利害關系人為維護公共利益而向法院提起行政訴訟的制度。公益訴訟是相對于私益訴訟而言的。私益訴訟解決的是雙方當事人的利益紛爭,訴訟結果只調整當事人之間的利益沖突。而行政公益訴訟爭議的利益通常具有公共性和集合性,代表著國家和社會公眾的利益,訴訟結果往往是國家、公用事業、壟斷經營的單位、公益機構的重大決策調整、重大行為改變,甚至是修改某項法律法規,這種訴訟效果已經不僅僅針對過去,而且有指向未來的意義。在行政公益訴訟中,通常有不特定的多數人依法享有原告資格,而向法院提訟的只能是這其中的部分人,在此情況下,法院判決并不僅僅局限于訴訟當事人,而是遍及所有享有原告資格的人。

2我國建立公民行政公益訴訟制度的現實根據

目前我國的現狀是,市場經濟體制還未成熟,行政機關的角色定位還在摸索,民主法治觀念還未深入人心。在這種客觀前提下,侵害國家經濟利益,擾亂社會經濟秩序的事件以及行政機關超越職權、、不履行職責等違法行政行為都使行政公益訴訟有必要建立。

首先,侵害國家經濟利益的事件仍然存在,通過非法手段侵吞、破壞、浪費公有資產,特別是國有資產流失的事件已屢見不鮮。盡管國家專門成立了國有資產管理局,制定了一批國有資產管理的法律、法規,明確了有關機構和人員的職責,然而許多違法者依然逍遙法外,而有的組織或公民為維護法律的尊嚴,保護國家利益不受侵犯,大膽檢舉、控告違法行為,有的無人理睬,不了了之,有的還遭受打擊報復。如果公民的監督權和國家檢察機關的法律監督權,沒有程序法上的保障將是一紙空文,正義將不能得到伸張。

其次,擾亂社會經濟秩序的事件層出不窮。市場經濟是以追求個人利益最大化為目標的經濟形式,市場主體對利益追求的內在沖動又往往具有難以遏制的,甚至無法滿足的趨向。因此出現違法經營,違背公認的商業道德、不遵守競爭規則、擾亂社會經濟秩序、大規模污染環境、土地開發中的不合理利用問題,政府在公共工程的審批,招標和發標過程中的違法行為,侵犯其它經營者、消費者合法權益、特殊部門實行壟斷經營等等。它們所侵犯的客體不只是某個特定的民事主體的合法權益,而是社會公共利益、國家利益或社會整體利益。而要遏制這種嚴重損害公益的行為,光靠行政機關的行政執法是遠遠不夠的,應該建立行政執法為主、行政公益訴訟為輔的雙重制約機制。

最后,大量的行政違法行為,主要表現在行政機關,,不履行法定義務。僅以行政處罰領域來看,就存在許多問題,比如處罰失控,即行政機關亂設處罰,濫施處罰現象日益嚴重,既侵犯了公民、法人和其它組織的合法權益,又損害了政府形象和法律尊嚴。另外,行政機關的不作為在現實生活中大量存在。2002年,全國各級法院受理行政案件13萬起,告政府職能部門不作為的為8萬起之多。在大量的行政違法事實面前,唯有對“公權力”實施控制和監督,才能防止其不被異化。在嚴峻的現實面前,要求加大對行政權力監督的力量,而建立行政公益訴訟無疑可以發揮一種有效的監督作用。

3建立我國行政公益訴訟制度的設想

(1)關于行政公益訴訟的適用范圍。

根據我國的實際,有必要對行政公益訴訟的受案范圍作出一定的限制。從將來的立法上說,在開放行政公益訴訟之初,可借鑒西方國家和我國臺灣地區的立法經驗,先在選舉、環保、國有資產保護、壟斷性行業、同業競爭等幾個矛盾比較尖銳的領域中引入公益訴訟。同時,法院也要嚴把受案關,只有在公益確實受到違法行政行為侵害,影響到多數公民的合法權益,無法直接根據現行行政訴訟法的規定時,法院才可受理。

(2)關于行政公益訴訟原告資格的拓展。

為了使國家和社會公共利益保護獲得可訴性,不應恪守傳統行政訴訟法理論“無直接利害關系便無訴權”的要求,將原告資格范圍進行拓展。就我國而言,應賦予公民、社會團體和檢察機關提起行政公益訴訟的原告資格。我國是人民民主的社會主義國家,人民是國家的主人,公民有權對國家機關提出申訴、控告、檢舉,允許公民提訟與憲法規定并無沖突。社會團體代表一定領域內不特定多數人所享有的共同利益,比其成員有更強的訴訟能力,社會團體越來越多地參與到行政訴訟中來,也是一個國家行政民主化進程的體現。檢察機關作為國家司法機關之一,既承擔監督法律實施的職責,又具有代表國家提起公訴的職權。在行政訴訟中確立檢察機關的權與設定檢察機關公訴地位的宗旨是一致的,即國家和社會的利益不容侵犯,一旦發生損害必定要予以法律上的補救。

(3)關于行政公益訴訟舉證責任的分配。

根據我國行政訴訟法的規定,行政訴訟的舉證原則是被告負舉證責任。那么提起行政公益訴訟應由誰負舉證責任呢?對有關公益損害或可能損害的事實證據,由原告負責提供為宜,因為原告以此為由啟動了行政公益訴訟程序,由其對此負舉證責任合情合理;對具體行政行為的合法與否及依據的相關法律法規,由被告負責提供為妥,這是依法行政的要求決定的,也與一般的行政訴訟的舉證要求相一致;對其他程序上及民事上的有關事實等,仍應遵循“誰主張,誰舉證”的原則,公平合理。

4結論

哪里有侵權,哪里就應該有救濟,而司法救濟應該成為一種常規的、常設的,最后的救濟底線。這是由于司法權的獨立性、中立性等因素決定的。無論侵犯的是公共利益還是私有利益,都應該有司法救濟來予以保障。我國現在還在大量地運用行政管理的手段來解決本可以用行政公益訴訟解決的問題,這既與我國傳統的重行政管理,輕視司法救濟的習慣有關,又是我國目前司法制度不健全的結果。行政管理,的確可以解決許多問題,但是行政管理畢竟不能代替司法救濟,對公共利益的侵犯,應該建立起一套行政管理與行政公益訴訟相結合的制度來防止和救濟,才能相得益彰。

參考文獻

[1]蔡虹,梁遠.也論行政公益訴訟[J].法學評論,2002.

第2篇:行政公益訴訟論文范文

內容提要: 行政訴訟原告資格轉移制度所保護的是原始原告的合法權利和與原始原告有直接利害關系的承繼原告的合法權利。承繼原告資格的取得,應基于其所享有的身份權、名譽權、繼承權、受遺贈權、公法債權、私法債權及其他合法實體權利,由此承繼原告不應受現行法律規定的近親屬范圍的限定。承繼原告的范圍應包括原始原告的近親屬和近親屬之外的遺贈撫養人、公法債權人、私法債權人、受遺贈人、原始原告生前所在的單位或基層組織以及其他利害關系人。

《中華人民共和國行政訴訟法》(以下簡稱《行政訴訟法》)第24條第2、3款規定:“有權提起訴訟的公民死亡,其近親屬可以提起訴訟。有權提起訴訟的法人或者其他組織終止,承受其權利的法人或者其他組織可以提起訴訟?!弊罡呷嗣穹ㄔ骸蛾P于執行〈中華人民共和國行政訴訟法〉若干問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)第11條進而明確了原告公民死亡后有權提起訴訟的近親屬的范圍,包括:“配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女和其他具有撫養、贍養關系的親屬?!爆F行立法將有權提起行政訴訟的公民死亡后,有權承繼其權利而起訴的原告主體僅僅限定為是該死亡公民的近親屬,這將產生對與死亡公民有直接利害關系但又不是近親屬的其他法律主體不公平的問題,形成對他們的利益保護不足的漏洞。本文試就此問題提出見解,以期能完善行政訴訟原告資格轉移的制度,彌補現行法律規定的不足。

一、行政訴訟原告資格轉移制度設立的目的

《行政訴訟法》第24條第2款的規定明確了作為原告的公民死亡后其原告資格承繼問題。由此,行政訴訟原告要劃分為兩大類來加以分析,即“原始原告”和“承繼原告”(注:這一分類法為劉巍在《行政訴訟原告資格轉移與承受問題探析》(《法學研究》2001年第1期)中所創設,本文贊同并運用這種分類來進行闡述。)。原始原告是指認為行政機關的具體行政行為侵犯其合法權益而享有原告資格、但卻死亡或終止的公民、法人或者其他組織;承繼原告是指因原始原告的死亡或終止而承受其原告資格,可以自己的名義提起訴訟的公民、法人或者其他組織。其中原始原告為死亡公民的,是公民原始原告,原始原告為終止了的法人或其他組織的,是組織原始原告。本文主要研究公民原始原告的資格轉移問題,以下所稱原始原告,在范圍上專指公民原始原告。

在行政訴訟中之所以有原告資格轉移的規定,較一致的觀點是:為了監督行政機關及其工作人員依法行使行政職權,確保原告死亡后,違法的具體行政行為也能得到糾正。但在原告資格轉移制度到底保護誰的合法權利的問題上,觀點不甚一致。這主要體現為以下三個方面:

一是認為保護受具體行政行為侵害的原始原告的合法權益。如有學者就提出:“我國行政訴訟法的宗旨是保護公民、法人及其他組織的合法權益不受具體行政行為的侵犯。行政訴訟原告資格轉移制度也不例外。在各個具體的行政訴訟中,主要保護的是被訴具體行政行為所侵犯的合法權益,也即原始原告的合法權益,而承繼原告自身固有的權益并未受到被訴具體行政行為的侵犯。”“從行政訴訟的起始來看,是保護原始原告的權益,正是由于原始原告認為行政機關的具體行政行為侵犯公民、法人或者其他組織合法權益,才向法院提起行政訴訟。沒有具體行政行為侵犯公民的合法權益這一法律事實,就沒有行政訴訟原告資格的產生,更沒有原告資格的轉移與承受。這似乎也是法律讓行政訴訟原告資格延續的一個原因?!盵1]

二是認為保護承繼原告的合法權利。我國法律規定死亡公民的近親屬享有原告資格,實質上是保護該公民的近親屬的權益。如行政機關對公民財產作出沒收、罰款等處罰,就有可能影響該公民近親屬的財產繼承權或生活來源等。如果具有原告資格的公民死亡后,不許其近親屬提起行政訴訟,其近親屬的合法權益就可能因受到具體行政行為的侵害而得不到司法保護。[2](P182)另外,在我國民法中,公民的民事權利能力始于出生,終于死亡。民事權利能力是民事主體依法享有民事權利和承擔民事義務的資格。所以公民死亡后不能享有民事權利,這在民法上是一個定論。同樣,在我國行政法中,隨著公民的死亡,他們也不再享有行政法上的權利。因此,行政訴訟法之所以規定原告資格的轉移,主要還是為了保護承受原告資格一方的權利。

三是認為既保護原始原告可轉讓的權利(對承繼原告而言就是承受的權利),也保護違法具體行政行為所波及和影響到的承繼原告的利益,以及承繼原告的訴訟權利。[3]這涉及到保護兩者合法權利的問題,主要是從原始原告與承繼原告利益轉換的角度認識的。

我們認為,行政訴訟原告資格轉移制度的設立實際上保護的是綜合權利,既保護原始原告的合法權利,也保護承繼原告的合法權利,單獨保護任何一方都是不全面的。法律制度的設立歸根結底,都是為了保護合法權利。就行政訴訟法而言,行政訴訟法的立法宗旨是為了保護受具體行政行為侵害的公民、法人或者其他組織的合法權利,為侵害的權利提供救濟。那么在行政訴訟原告資格轉移制度中,正是因為原始原告和承繼原告都享有合法權利,并且都存在該合法權利受具體行政行為侵害的法律事實,所以法律規定該項制度以切實保障二者的合法權利,避免出現合法權利得不到法律救濟的情況。以下分別論述:

(一)保護原始原告的合法權利。原始原告生前存在行政機關侵犯其合法權利事實的,原始原告死后該合法權利并未消失,而是轉化為死者的身后權利,行政機關的違法具體行政行為的侵權結果仍然存在。所以,仍然可就該權利提起訴訟。但是,死者享有權利的觀點與傳統的民法理論相違背。在我國民法中,公民的民事權利能力始于出生,終于死亡。民事權利能力是民事主體依法享有民事權利和承擔民事義務的資格,公民死亡后不能享有民事權利。同樣,在我國行政法中,隨著公民的死亡,他們也不再享有行政法上的權利。依此理論,保護原始原告的合法權利的觀點就不甚準確。但是,任何一種理論的提出都是來源于實踐的,隨著實踐的發展,理論也不可能一成不變。民法的“民事權利能力始于出生終于死亡”的觀點已經不適應現實情況了。在實踐中,人死后的某些權利是應受到尊重和保護的,這在很多國家的立法上都已得到體現。如《捷克民法典》第15條規定:“公民死亡后,請求保護他的人身權利屬于配偶和子女。沒有配偶和子女的,屬于父母?!薄缎傺览穹ǖ洹返?6條規定:“死者名譽受到侵犯時,可由死者的親屬和死者遺囑受益人提起訴訟?!蔽覈罡呷嗣穹ㄔ骸蛾P于審理名譽權案件若干問題的解答》第5項規定:“死者名譽受到損害的,其近親屬有權向人民法院起訴。”[4]這些立法例實際上已經突破了傳統的民法理論,是基于需要所作出的規定。死者應享有合法權利,有學者稱其為身后權。對身后權進行法律保護,有利于教育后人,體現了人道主義精神和民眾的良知善行。規定身后權是社會文明進步的一個尺度,并有效防止了侵害死者權利的違法具體行政行為存在,為其進行救濟提供法律基礎。身后權既包括死者生前延續而來的權利,也包括了死者在死亡以后才享有的權利。包括身后名譽權、身后榮譽權等。[5]行政機關在原始原告生前無論侵害了何種合法權利,其死后該合法權利都會轉化為身后權的一種而依然存在。因此依據權利被侵害的事實就可以提起行政訴訟給予原始原告保護。但原始原告已死亡,這決定了他本身不能提起訴訟,而必須借助一定的利害關系人,通過賦予該利害關系人程序意義的訴權來保護死者,也就是原始原告的身后權。因此,行政訴訟法設定了原告資格轉移制度,其目的之一就是通過利害關系人的起訴來保護原始原告的合法權利。

(二)保護承繼原告的合法權利。承繼原告被具體行政行為侵害的合法權利實際包括兩部分:第一,違法具體行政行為在侵害原始原告合法權利的同時,牽連侵害了承繼原告的合法權利。違法具體行政行為雖然只針對原始原告作出,但同時也會牽連侵害了承繼原告的合法權益,這主要是指承繼原告基于與原始原告之間的特定關系(如夫妻、其他共同生活的家庭成員等)而應具有的名譽權、身份權等。當行政機關的違法具體行政行為侵犯了承繼原告的此類權利時,本應通過原始原告的起訴,原始原告在主張保護自己權益的同時就一并保護了承繼原告的這類權利,但由于原始原告已死亡,導致保護承繼原告合法權利的起訴主體已喪失,承繼原告就必須自己提起訴訟才能有效保護這類權益。因此承繼原告獲得了原告資格,成為行政訴訟的真正原告,承繼原告的原告資格取得是基于原始原告的死亡。

第二,原始原告死亡后,承繼原告可因其死亡獲得的利益。如果違法具體行政行為的實施可能使承繼原告的利益減少或滅失,那么承繼原告基于追回自身利益的要求就應獲得原告資格,向行政機關提起訴訟以保護自己的利益。原始原告死亡后,承繼原告依法可享有的利益包括:1.原始原告可轉讓給承繼原告的財產權利,如承繼原告繼承原始原告被行政機關因罰沒錯誤而退還的財產,繼承原始原告通過行政賠償而獲得的金錢;2.承繼原告應當從原始原告處享有的債權利益等。如承繼原告從原始原告被行政機關因罰沒錯誤而退還的財產中清償應有的債權??梢娦姓V訟的原告資格轉移制度,也能保護承繼原告的合法權利。

綜上,行政訴訟原告資格轉移制度的設立,既可以維護原始原告的合法權利,也可以維護承繼原告的合法權利。同時,還起到了監督行政機關及其工作人員依法行使職權的作用,使得原始原告死亡后,不因其死亡而未能糾正違法行政行為。

第3篇:行政公益訴訟論文范文

[2]黃志勇, 張萌萌.行政訴訟司法建議制度的困境與擴展.中國人民公安大學學報, 2017 (6) .

[3]楊嬌.能動司法理念下行政訴訟司法建議探析.湖南工業職業技術學院學報, 2015 (2) .

注釋

1 李花.行政訴訟中的司法建議制度研究.市場周刊, 2017 (8) .

2 黃志勇, 張萌萌.行政訴訟司法建議制度的困境與擴展.中國人民公安大學學報, 2017 (6) .

3 楊嬌.能動司法理念下行政訴訟司法建議探析.湖南工業職業技術學院學報, 2015 (2) .

范文一: 行政訴訟法論文(教授熱薦6篇)

范文二: 行政訴訟保障的路徑分析及優化策略

范文三: 探討檢察機關在行政公益訴訟的定位及運行

第4篇:行政公益訴訟論文范文

論文摘要 我國的環境公益訴訟剛剛起步,制度建設面臨著巨大的考驗。如何構建一個完善的環境公益訴訟體系,發揮這一制度在保護環境、恢復生態方面的效用非常關鍵。而作為美國公益訴訟制度之一的公民訴訟制度經過四十多年的實踐,已有數百起判例經驗,在保護環境方面取得了實證的效果,可以作為我國構建環境公益訴訟的參照。本文擬從公民訴訟的角度,對我國環境公益訴訟相關問題進行探討。

論文關鍵詞 公民訴訟 公益訴訟 原告資格 環境保護

公民訴訟制度誕生于20世紀70年代,是美國環境保護運動的產物。美國國會為了彌補政府在治理環境中的失靈現象,規定了公民訴訟制度。1970年的《清潔空氣法》和1972年的《清潔水法》以公民訴訟條款的形式規定了環境公民訴訟。現在,大部分美國聯邦環境法律都規定了公民訴訟制度,在保護環境方面發揮了制度價值,值得我國借鑒。

一、 公民訴訟制度

公民訴訟沒有統一的概念,歸納總結為:美國聯邦或者州法律、行政規章中規定了公民訴訟條款的,為了維護該法律的實施,依公民訴訟條款的授權,任何美國公民有權代表自己對違反該項環境法律、法規的違法行為人或者機構(包括政府機構)提起訴訟。

(一)公民訴訟的原告

公民訴訟的原告資格范圍較為廣泛。法律規定公民訴訟的原告是“任何人”,不同的法律對“任何人”的界定范圍不同。如《資源保護和再生法》把“任何人”界定為包括個人、信托基金機構、商號、合股公司、公司、法人(包括政府法人)、合伙、社團、州政府、市、鎮等市政當局、州委員會、州政府機構、任何洲際法律實體(包括所有的部門和機構)和美國聯邦政府的任何機構 。1986年最高法院在一個判例中將美國政府排除在原告范圍之外,所以在公民訴訟中,原告主要是除政府和政府機構以外的私主體,這與公民訴訟制度以公眾監督、公眾參與的立法目的一致。

(二)公民訴訟的案件范圍

哪些案件可以提起公民訴訟?美國的公民訴訟可訴范圍受到法律嚴格界定,美國公民或者組織只能在規定了公民訴訟條款的法律領域提起公民訴訟,沒有規定公民訴訟條款的法律領域就不存在公民訴訟制度,即只有《清潔空氣法》《瀕危野生動物法》等包含了公民訴訟條款的16部法律領域存在公民訴訟可能,而在《聯邦殺蟲劑、殺真菌劑和滅鼠劑法》等法律領域不存在公民訴訟制度,因為這些法律沒有公民訴訟條款。公民訴訟條款所規定的可以提起公民訴訟的案件包括:(1)針對違反授予公民訴訟的聯邦或州環境法律條款和依據該法授權頒布的任何行政規章的行為 ,包括針對污染者提起的公民執行之訴和針對行政機關的行政行為提起的“司法審查訴訟”。(2)針對行政機關的“督促履職之訴”是以聯邦或州環境法律的行政執法機關的不作為違法行為提起的公民訴訟。

(三)被告和訴訟類型

公民訴訟的被告由法律明確規定。一般來說,公民訴訟的被告包括了私主體和公主體,即個人、民間組織和美國政府、政府機構都有可能稱為公民訴訟的被告,具體范圍由每一部法律具體規定。美國的訴訟類型劃分與我國不同,公民訴訟的屬于美國法律制度體系中的“民事訴訟”。在美國的法律制度體系中,“訴訟”分為“刑事訴訟”與“民事訴訟”兩類。刑事訴訟指依據刑事法律提起的訴訟,而民事訴訟則是指除刑事訴訟外,在美國法院提起的其他所有訴訟。美國的民事訴訟不僅包括私法領域內的侵權、合同或其他民事糾紛等普民事訴訟,還包括屬于公法領域內的涉及公共利益的訴訟 即行政訴訟。

(四)公民訴訟的限制

美國法律對公民訴訟的提起設置了一定的限制。公民訴訟的提起受到前置通知程序的限制。在美國聯邦法律的公民訴訟條款中規定了前置通知程序。前置通知程序是指如果公民訴訟的原告有提起公民訴訟之意圖,首先應該在起訴前將被控違法行為以及自己起訴之意圖向違法行為人和政府主管部門發出通知,在原告發出通知之日起一定期限內,任何人不得提起環境公民訴訟。

公民訴訟還會受到行政機關勤勉地實施法律的限制。也就是說,如果聯邦環境法律的執行機構或違法者針對符合公民訴訟條款可訴范圍的違法行為,已經或正在采取一定的實施法律行為,那么,公民訴訟將會受到阻止。

(五)管轄法院和訴訟費用的負擔

公民訴訟由被控違法行為發生地或其他被控事項發生地所在區域的聯邦地區法院。在訴訟費用的承擔方面,美國聯邦最高法院于1796年基于公平、正義理念確立的“美國規則”,規定訴訟當事人無論其是勝訴方還是敗訴方均需各自承擔訴訟費用。公民訴訟中,訴訟費用一般比較高昂,有些公民訴訟案件長達十幾年的審理過程中,當事人支付各項訴訟費就達到百萬美元。嚴格適用“美國規則”會使美國公眾對公民訴訟望而卻步。為了激勵、促進公共政策的私體執行,國會規定了公民訴訟的“律師費轉移制度”。即法官可以根據案情在有合適的理由的情況下,將訴訟費判由任何一方當事人承擔,或將勝訴方或實質勝訴的律師費判由敗訴方負擔。突出和激勵公眾參與的積極性。

二、我國環境公益訴訟的構建

我國是成文法國家,法律作為司法機關和公民行為的指引必須明確具體,法律模糊帶來的弊端會導致實施障礙,最終影響法律的威信,我國的環境公益訴訟制度正面臨這一狀況,有必要完善之。借鑒美國的環境公民訴訟制度,構建我國的環境公益訴訟制度應當從立法上完善一下幾個方面:

(一)明確環境公益訴訟案件范圍

環境公益訴訟在訴訟主體資格上明顯區別于其他私益訴訟,基于此特點該制度所采取的訴訟程序等也會異于私益訴訟,明確環境公益訴訟的案件范圍即哪些案件可以提起環境公益訴訟可以適用公益訴訟特別程序非常重要。我國的訴訟程序法都規定了相應的案件范圍,作為原告起訴和法院受理的依據,進行法律的適用。

美國的公民訴訟是在法律中直接規定公民訴訟條款,通過授權進行公民訴訟的公民訴訟條款明確相受案范圍。我國立法可以參考這一模式,立法機關可以針對相關法律進行修訂,在《環境保護法》等環境資源法律和民訴法、行政訴訟法中添加環境公益訴訟條款。通過法律條文授權具體的環境損害可以提起環境公益訴訟,如在我國《水污染防治法》的中規定:第九條排放水污染物,不得超過國家或者地方規定的水污染物排放標準和重點水污染物排放總量控制指標。公民或者社會團體可以對超過國家或者地方標準的排污單位或個人提起環境公益訴訟。又如在《環境保護法》中可以規定“為了保護本國的空氣、水、土地或其他自然資源等環境公共利益免受污染、損害或破壞,任何公民或社會團體可以對損害環境公共利益或則將會損害環境公共利益的行為提起環境公益訴訟?!?/p>

依照公民訴訟條款所制定的環境公益訴訟條款受案范圍明確、具體,公民或社會團體只有在環境法律規定環境公益訴訟條款時才能救該法依據該條款提起環境公益訴訟,沒有環境公益訴訟條款的授權則不能提起環境公益訴訟,避免了案件范圍的模糊性,指引性和可操作性強。法律修改壓力下,值得借鑒。

(二)突出公眾參與,擴大原告主體范圍

美國的公民訴訟制度是在公眾大規模的環境保護運動中誕生的,公眾參與、公眾監督是這一制度的特色。環境公共利益本身涉及廣泛的社會公眾,構建這一制度必然以公眾參與為核心,否則就失去了其本來的價值。環境公益訴訟的性質決定了它的原告范圍較為廣泛,我國的環境法和訴訟法對公益訴訟的原告并沒有做明確的規定,僅是《環保法》第58條對社會團體提起公益訴訟作出了規定,沒有涉及其他原告。造成司法實踐中不同法院對提起環境公益訴訟的同一原告態度不同。參照美國公民訴訟制度,突出公眾監督、公眾參與,我國環境公益訴訟制度原告:

1.環境民事公益訴訟中的原告范圍。環境民事公益訴訟是針對污染環境、破壞環境、降低環境價值等侵權行為進行的損失賠償訴訟,通過訴訟獲得環境賠償金或者補償金可以用于生態恢復和補償,環境民事公益訴訟的原告范圍應當盡量廣泛,增強社會監督,彌補政府執法不足和行政罰款的數額過低等缺陷。另外我國現階段信息公開不足也要求環境民事公益訴訟的原告范圍廣泛。應當包括公民、社會團體、對自然環境負有監管職責的國家行政管理機關。

2.環境行政公益訴訟的原告范圍。環境行政公益訴訟是針對國家行政管理機關侵害環境公益的行政違法行為所提起的行政訴訟,行政訴訟的被告特定為國家機關或授權行政行政權的組織,在原告范圍上略窄于環境民事公益訴訟,應當包括公民、法人、社會團體等私主體。

在我國的環境公益訴訟實踐中,檢察機關也可以作為原告提起環境公益訴訟,越來越多學者認為檢察機關并不是提起環境公益訴訟的最佳主體。根據我國憲法和法律的規定,代表環境公共利益的國家機關并非檢察機關。如《環境保護法》明確規定國家環境保護的代表是環境保護行政主管部門,資源管理的代表是法律授權的代表國家行使國家所有權的機關。而且根據憲法、檢察院組織法等法律,檢察機關的主要工作職能是負責刑事公訴和法律監督,它應當從打擊犯罪和監督法律實施領域維護公共利益。如果賦予檢察機關環境公益訴訟原告資格,不僅會加大檢察機關的工作負擔,而且會使其自身即擔任原告又擔任法律監督者,造成權力體系混亂。在法律專業化時代,檢察機關相對于其他主體不具有環境保護專業知識優勢,所以,不應當賦予檢察機關原告資格。

(三)環境公益訴訟的被告與訴訟類型

美國公民訴訟的被告既包括了普通民事主體,也包括了美國政府機構等行政機關。由于美國的訴訟類型與我國不同,所以美國公民訴訟屬于“民事訴訟”范疇。我國是依據被告以及適用法律不同將訴訟劃分為民事訴訟、行政訴訟、刑事訴訟三種類型。依據公民訴訟中的被告不同,按照我國法律分別適用民事訴訟法和行政訴訟法。所以我國的環境公益訴訟依據被告的不同可以劃分為環境民事公益訴訟和環境行政公益訴訟。

(四)設置環境公益訴訟前置程序

公民環境訴訟中,為了提高解決糾紛的效率,防止無意義的訴訟,對公民訴訟作了限制。在我國《環境法》修正案的審議過程中,立法機關沒有賦予公民原告資格,主要出于防止濫用訴訟權利的情況。為防止濫訴情況,可以借鑒公民訴訟中的限制條款,為我國的環境公益訴訟設置前置程序。

對于原告提起環境公益訴訟設置提前通知程序和勤勉地執行法律的督促程序。

1.在環境民事公益訴訟中,原告在提起公民訴訟前,必須向違法行為人、當地環境保護行政機關發出通知,告知將要對違法者的行為提起環境公益訴訟。在通知發出之日起六十日內,不得提起環境公益訴訟。通知程序是提起環境民事公益訴訟不可逾越的,如果公益訴訟原告沒有履行通知程序直接提起公益訴訟,法院可以拒絕受理。起訴前的通知程序可以是違法者知曉其即將被起訴的情況,及時糾正其違法行為,減少對環境的損害,同時可以彌補政府的執法漏洞,加強行政監管。

2.在環境行政公益訴訟中,設置提前通知程序和勤勉執法督促程序。公益訴訟原告針對行政侵權行為提起環境公益訴訟,應當提前60天通知作出違法行政行為的行政機關,行政機關可以及時的糾正其違法行為,消除不良影響。如果行為機關在通知期限內,完全消除不良影響,原告不能針對同一違法行為不再提起環境公益訴訟。環境公益訴訟原告對負有相應管理職責的行政機關的不作為提起公益訴訟,必須先提起勤勉執法督促程序,原告提前60天通知不作為行政機關,如果行政機關在通知期限內積極作為,履行監管職責,原告不能針對不作為行政行為提起環境公益訴訟。

法制與社會

在我國環境侵權由侵權行為地或者被告住所地人民法院管轄。現有訴訟程序法中僅涉及案件受理費的負擔,通常律師費用由雙方當事人各自負擔。環境公益訴訟的特點案件本身復雜、取證難、鑒定費用高、律師費用高,由與案件沒有直接利害關系的公民、社會團體負擔這筆費用不僅會造成實質的不公平,還會打擊公眾提起環境公益訴訟的積極性。可以借鑒公民訴訟的“律師費用轉移制度”,建立我國環境公益訴訟的“訴訟費用轉移制度”,即在環境公益訴訟案件中,法院可以依法律規定,將訴訟費用(包括案件受理費、律師費、鑒定費等)判由一方當事人承擔,或依據法律規定將訴訟費判由實質的敗訴方承擔,一方當事人或者實質敗訴方通常是污染行為人。

三、 結語

第5篇:行政公益訴訟論文范文

關鍵詞:環境公益訴訟;原告;最優

環境公益訴訟是指特定的國家機關、社會團體或公民個人根據國相關的法律法規,為了維護環境公益免遭損壞,當其認為環境已經受到損害或將要損害時,向國家司法部門就污染破壞環境的責任者提起的民事公益訴訟,請求停止正在或者可能發生的破壞環境的違法行為,并賠償已經發生的環境公益損害的訴訟制度。我國相關法律未明確規定環境公益訴訟原告資格,而且訴的利益的判斷標準不合理,制約了環境公益訴訟原告范圍。

針對環境公益訴訟適格原告的范圍在理論界和實務界形成兩種學說:“多元主體說”和“限制主體說”?!岸嘣黧w說”主張環境公益訴訟的主體應該是多元的,為更有效的保護環境,環境公益訴訟原告資格應在理論上盡可能賦予更多的原告主體;“限制主體說”將環境公益訴訟原告范圍限定在一種或兩種主體之中。筆者認為原告范圍擴大有可能會帶來訴訟權利的分散,多個適格原告相互推諉訴訟責任,訴訟行為滯后,因此我們在確定適格原告的同時,應當考慮到由誰來當公益環境訴訟原告能使這一訴訟效果達到最優。

一、檢察機關

1.學界觀點

檢察機關一直以來就是維護國家利益、社會公共利益的代表,且有些地方檢察院已經提起環境民事公益訴訟,并且取得了不錯的效果。但是檢察院又是國家法律監督機關,如果它作為原告提起環境公益訴訟,那它既是監督者,又是被監督者,檢察院的這種雙重身份是一個不能掉以輕心的問題。

2.筆者觀點

如果我國的檢察機關以原告身份介入環境公益訴訟時,具有雙重身份,既是原告,又是庭審活動的監督者,原告利益與法律監督相互排斥和對抗,不僅不能維護原告的利益,也不能有效地實現監督中立的效果;而且“檢察機關作為國家機關,天然地會更多考慮國家利益,而在某些情況下國家利益與社會公共利益并不一致”。因此筆者不贊同將檢查機關作為環境公益訴訟的原告。

二、環境主管行政部門

1.學界觀點

由于環境行政主管機關配有環境執法方面的軟性資源和先進的硬件設備:如眾多環境執法人員、掌握較為全面的環境監管信息、先進的環境監管設施、完備的分析測驗器材等。所以環境行政主管機關一貫被認為是提起環境公益訴訟制度較優的候選原告之一。

2.筆者觀點

環境行政主觀部門已有行政執法權,可以通過行政處罰等手段來保護環境,若又賦予其公益訴訟的權力,會導致環境主管部門職責不夠明確,國家公權力交叉,不利于環境公益訴訟的進行。所以筆者認為公益環境訴訟是原告不能很好地得到行政救濟的情況下提起的,另外原告在提起環境公益訴訟的時候,可以列相關的行政主管部門為第三人,追究其行政行為的失職。

三、公民個人

1.學界觀點

賦予公民個人原告主體資格與我國的憲法規定是相符的;公民是社會的基本組成單位,生活在社會的每一角落,能及時發現身邊的環境侵權行為;賦予公民個人原告主體資格是對檢察機關、環保行政職能部門和社會團體等原告的補充,可以彌補檢察機關不作為,社會團體不愿時訴訟程序無法啟動的問題,達到切實保護環境公益的目的;外國有許多個人啟動環境公益訴訟成功案例可以用來借鑒。

但是結合中國的實際,個人在團體面前,永遠是弱勢,除非個人實力可以超越當地的權力架構,沖擊當地利益的環境公益訴訟很難實現;另外中國公民缺乏民告官的勇氣和信心,以及后顧之憂,權利保障機制和補償機制空白,使得中國的國民不到迫不得已,不會,這與一些發達國家形成鮮明對比的,中國國民尚缺少的安全保障和外在的體制激勵。

2.筆者觀點

當下,公民個體利益的分散,可能會導致其難以達成公益訴訟的共識;另外,公民個人資源的有限性,法律專業知識的缺乏,都會對公民個人參與環境公益訴訟的結果造成一定的負面影響;而且,目前我國法律體制還不夠健全,如果賦予廣大公民個人原告主體資格,可能導致他們隨意行使手中的訴訟權,引起法律公共資源的浪費。但是可以鼓勵公民個人通過行使結社權,參加社團如參加民間環保組織尤其是政府發起成立的民間環保組織以實現保護環境公共利益的目的。

四、環保組織――環境公益訴訟的最優原告

1.學界觀點

環保組織可以集中分散的資源以爭取個體力量無法爭取的權益,提高訴訟效率,而且它可以彌補公權力的公益訴訟的不足,特別是在中國這個大背景下地方保護主義比較嚴重,某些地方政府為了提升本地的經濟實力,會對公權力施加壓力而阻礙公權力的介入,而非政府環境組織可以減少這方面的顧慮。

但是環保團體的能力和素質差別甚大,把代表公共利益的權力交給它們會構成對公共利益的威脅;環保團體容易受到其出資人的影響,受其左右;環保團體的利益偏向明顯,不同團體之間的利益取向相差很大,只能代表個別階層、社區、社團、人群的利益。

2.筆者觀點

環保公益社會團體,一方面其熱衷于保護環境,另一方面他們中間可能會有一些諸如熟悉法律、懂得訴訟技術的環保、法律方面的專家,在一定范圍內,能夠保障環境公益訴訟的順利開展。另外,社會團體是將零散的個人集合到一起,人多力量大,使社會各界和政府部門更能重視它們得活動,進而擴大它們的影響力。

環境公共利益雖然與人人相關,但結合目前我國的法律建設現狀,公民個體或簡單的個體集合尚不能充分實現公共利益的救濟;本應成為公共利益主要代言人的國家在很多情況下也不能全面維護環境公共利益,環保組織因其自身的特點最適合成為公益訴訟的原告。同時我國應當根據自身制度的特性,發展、完善多項配套法律制度,逐步地、有條件地實現公民通過環境公益訴訟制度維護環境公共利益的理論設想。

參考文獻:

[1]徐祥民,胡中華,梅宏等.環境公益訴訟研究―以制度建設為中心[J].中國法制出版社,2009.2

[2]李祖軍,主編.民事訴訟法?訴訟主體篇[C].廈門大學出版社,2005. 89-90.

[3]林莉紅.法社會學視野下的中國公益訴訟[A]賀海仁.公益訴訟的新發展[C].北京:中國社會科學出版社,2008

[4]蘇沛沛.環境公益訴訟原告資格擴張研究[D].廣西師范大學碩士論文,2012.04

第6篇:行政公益訴訟論文范文

論文關鍵詞:環境公益訴訟;原告;訴訟費用;舉證責任;前置程序

盡管我國《環境保護法》第六條規定一切單位和個人都有保護環境的義務,并有權對污染和破壞環境的單位和個人進行檢舉和控告,但未進一步設計出一套針對性強、程序合理、具有可操作性的制度去解決環境公益訴訟問題。鼓勵公眾參與保護環境不僅僅是人們道德上的善良愿望,同時也是每個人在實際環境保護行動中勇于參與、相互協助的積極行為。為切實實現公眾維護環境的參與性,希望在立法時對環境公益訴訟的原告、訴訟費用、舉證責任和建立訴訟前置程序四方面予以明確。

一、環境公益訴訟的原告

(一)適格原告的理論依據——訴權理論

任何權利都應有相應的司法救濟制度,而提起訴訟的前提就是提起訴訟者應享有訴權。訴權是基于民事糾紛的發生,公民請求法院行使審判權解決民事糾紛或民事權益的權利。訴權的內涵具有雙重性,即程序內涵和實體內涵。訴權的程序涵義即在程序上請求法院行使審判權,這種意義上的訴權的行使,旨在啟動訴訟程序和從程序上請求法院行使審判權,具有將民事糾紛或爭議引導到民事訴訟中的程序功能。訴權的實體涵義是指保護民事權益和解決民事糾紛的請求,是審判權保護的核心對象。二者是手段和目的的關系,并相輔相成共同構成訴權的完整內涵。從權利的角度看,一般情況下,訴權主體即為民事實體爭議主體,此種主體擁有的訴權必然具有完整的雙重涵義,但在特定條件下,訴權的雙重涵義有可能分離,因為如果絕對地把訴權主體界定為直接利害關系人即民事實體爭議主體,就必然會導致大量的民事權利得不到民事司法審判權的救濟,民事糾紛得不到及時合理的解決,這無疑背離民事訴權的宗旨。因此,出于權利必須救濟和解決民事糾紛等民事訴訟目的的考慮,賦予非實體爭議主體的第三人以程序涵義訴權來維護實體爭議主體的權益,從而擴大訴權主體范圍,這種情況不構成對他人訴權的侵犯,這就解決了為他人利益而進行的客觀訴訟主要是公益訴訟所存在的理論難題。當今“訴權”的賦予,很大程度上是為了維護公益的需要。凡是涉及面廣、影響重大、但非具體影響到特定公民的案件就必須擴大訴權的主體范圍,以維護公共利益。如果公益和私益并存,法律不僅要保護公益,而且同時要保護相關私人利益,即在賦予私人訴權的同時,賦予環保組織、公民、檢察官等以維護公益為目的的“訴權”。這里“擴大訴權主體范圍”、“賦予訴權”實質上就是變訴權當事人的單一化為多元化。

(二)適格原告的分類及制度構建

根據訴權理論和民法上對民事主體的分類,一般認為環境公益訴訟原告分為以下幾種:公民,民間環境保護組織,檢察機關,環保行政部門。但是行政機關應該予以排除,因為按照《環境保護法》規定,國家已經賦予了有關環境保護機關以管理和監督的職責,如果在這樣的情況下還產生了環境污染事件,行政機關是要擔負起行政不作為的責任,更不能提起訴訟。

1、環保組織

環保組織不僅具備參與相關活動的能力,而且基于其成員的要求與組織宗旨,理所當然應成為環境公益訴訟的原告。環保組織作為公益性組織,其成立的目標就是保護環境,和一切破壞環境的行為斗爭,改善公民及其后代的生活環境是民間環境保護組織的宗旨。在它們成立的目的和宗旨的激勵下,在環境事業熱愛者的帶動下,必然會產生強大的內在動力,從而更好地保護環境。由于受害人利益社團利益與社會利益具有相當突出的一致性,這些社會團體作為民事公益訴訟適格的當事人有助于解決社會公益糾紛和實現社會公益目的。民間環境保護組織由于其專業性使其成為提起環境民事公益訴訟的最佳人選。但是民間環境保護組織也有自己缺點,我們可以通過一些制度的構建盡量避免這些缺陷。

首先是資金問題。民間環境保護組織的優勢,很大程度上是因為其具有專業的人員和技術。民間環境保護組織作為一個非營利性團體,沒有雄厚的資金很難充分發揮作用。因此,法院應該建立獎勵機制,在污染企業繳納的罰款里面拿出一定比例給提起訴訟的民間環境保護組織,具體的比例可以以司法解釋的方式予以明確,可以借鑒司法實踐中有益的做法,如5%比較合理,不僅可以激發他們的積極性,而且還能夠緩解組織運轉資金緊張的問題。

其次要限制其庭外和解的權利。發生環境污染事件以后,很多企業為了挽救自己的名聲,為了減少經濟損失,也許會和組織的主管人員進行私人交易。為了不讓環境保護組織成為謀取私利的工具,我們應該盡量禁止庭外和解的行為。但是為了節約司法資源,加強辦案效率,在法官審查同意,不損害社會公共利益的前提下,允許達成調解協議,而且法院有職責去監督調解協議的執行。

2、公民

公民可就已侵犯自己合法的私人利益同時又侵害了公共利益的行為,以原告身份向法院起訴。這是因為環境侵權案件必然或多或少、或遲或早地會波及到公民個人的利益。因此,公民在純粹的公益訴訟中是具有訴的利益的,只要公民個人在訴訟中能夠有充分證據證明自己所主張的利益具有社會公共性,并且正在受到侵害,他就應該具有原告資格。

按照環境權理論,似乎每個公民都有權對損害環境的行為提起訴訟,可是放在現實的司法程序中,公民訴訟的積極性問題則突出的顯現出來。從公民訴訟的本質上來看,存在著一對不可調和的矛盾:首先,訴訟的目的是保護公共利益。其次,訴訟需要付出高昂的代價?!袄焙汀案叱杀尽睅淼拿苁亲璧K公民積極訴訟的一道屏障。為了激勵公民個人提起訴訟,應建立起來相應的支持機構,如環保組織在物質上支持個人環境公益訴訟;媒體上應在在輿論上支持,對此訴訟進行全程報道,避免一部分企業為了經濟利益而進行的暗箱操作和打擊報復;政府應該對于這類訴訟給予鼓勵和物質支持,法院在可以在判決中拿出一定比例的罰款獎勵原告。

3、檢察機關

檢察機關參加民事訴訟肇始于法國。無論是大陸法系或英美法系檢察機關都作為“最高法律秩序和道德秩序的代表者”,以保護公益和維護法律為依據,對民事爭執和經濟糾紛進行干預。隨著民法的基本原則由個體本位向社會本位轉化,在私法領域,國家干預民事活動日益加強。雖然現行的《民事訴訟法》還沒有做出檢察機關可以提起民事公益訴訟的規定,但實踐中,檢察機關作為原告提起民事公益訴訟不在少數,并且取得了相當成效。因此結合我國司法實踐的具體情況,借鑒國外的立法經驗,充分行使檢察機關的法律監督權,賦予檢察機關在民事公益訴訟中的原告資格是必要的,使其能代表民事公益權利主體對侵害民事公益的行為提起并參與民事公益訴訟,維護廣大公民的民事權利。

二、環境民事公益訴訟的訴訟費用及其承擔

民事公益訴訟訴訟費用的承擔對民事公益訴訟影響重大,它直接影響了民眾提起民事公益訴訟的熱情。其中法律規定訴訟費用一般由敗訴方承擔,但為了避免濫訴的出現,一般要求原告預交訴訟費用,而且除個別類型的案件按件收費外,其他案件都是以訴訟標的額為依據來確定訴訟費用的。這種規定不利于激發公民提起民事公益訴訟的熱情。若要在中國建立環境民事公益訴訟制度,應從以下幾個方面確定訴訟費用收取方法:

(一)民事公益訴訟中免予預先收取訴訟費用

環境民事公益訴訟一般涉及的標的額很大,訴訟費用也非常可觀。如果要求原告預先支付訴訟費用,無疑會給原告造成巨大的負擔,造成原告被迫放棄進行訴訟。但是為了防止濫訴的發生,需要收取原告一部分保證金,這個數額應當參考當地經濟發展水平和人均收入適當收取。在經過法院審查之后,合理的訴訟應當受理并返還保證金;若不合理,不但駁回起訴而且應當沒收保證金以示懲罰。

(二)按件收取環境民事公益訴訟的訴訟費用

中國按標的額收費在一定范圍內是合理的,但對于環境民事公益訴訟則不合理。因為起訴人是為了公益而提起訴訟的,環境公益訴訟由于涉及到一定的技術問題,本來所需要的費用就比較大,而且案件的標的額通常都比較高,如果還按照傳統的方法以標的額收費則會打消起訴人的積極性,不利于環境公益的保護,為此科學合理的訴訟費用承擔方式就十分重要。因此可以使用按件收取訴訟費用的模式,這樣可以做到以最小的成本換取最大的訴訟效果。

(三)合理分配訴訟費用

對于訴訟費用的承擔,首要原則當然是敗訴方承擔。但如果是原告方敗訴,對于在訴訟過程中花費的訴訟費用可以以以下幾種情形負擔:1、由國家財政負擔一部分,因為環境民事公益訴訟不是私益訴訟而是公益訴訟,為了不特定多數人的利益,這應當是國家的職責,但是由公民個人代行,故國家財政應當予以支持;2、進行訴訟費用保險。國家在保險公司益訴訟保險,根據投保人與保險人的約定為民事公益訴訟提起人支付訴訟費用。適當引入訴訟保險機制不僅可以減輕國家財政的負擔,而且還利用商業資本大大降低了風險。

三、環境民事公益訴訟的舉證責任分配

(一)一般民事案件舉證責任的分配

《民事訴訟法》第64條規定,當事人對自己提出的主張,有責任提供證據,這就是普通民事案件中所實行的“誰主張誰舉證”規則。那么主張權利或法律關系存在、變更和消滅的當事人,對存在、變更和消滅該權利或法律關系的要件事實負證明責任。在大多數案件中,按照上述標準分配證明責任能夠獲得公平合理的結果,但有時難免也會出現少數與公平正義要求相悖的例外情況,對少數例外情況的案件則需要對證明責任的分配標準進行修正。

(二)環境公益訴訟案件舉證責任的分配

現行法律對環境污染案件的舉證責任有著許多規定,如:根據《最高人民法院關于民事證據的若干規定》第三條規定因環境污染引起的損害賠償訴訟,由加害人就法律規定的免責事由及其行為與損害結果之間不存在因果關系承擔舉證責任;《侵權責任法》第六十五條規定因污染環境造成損害的,污染者應當承擔侵權責任;第六十六條規定因污染環境發生糾紛,污染者應當就法律規定的不承擔責任或者減輕責任的情形及其行為與損害之間不存在因果關系承擔舉證責任。

上述兩個法律條文的基本精神和原則沒有改變。環境侵權行為的間接性、潛伏性和復雜性特點決定了難以證明環境侵害行為與損害后果之間存在直接因果關系。污染和破壞后果的存在需要技術手段加以辨明。因此,因果關系乃至污染者之故意過失,往往需要專業知識和高科技為基礎,甚至需要專業人才加以鑒定是否存在。對被害人而言,要其舉證證明因果關系與故意過失之存在,無疑有事實上的困難,甚至不可能。實踐中,原告大多數是普通居民,雖然他們對侵權事實感觸最深,對其生產生活的影響也比較大,但是由于環境侵權案件的專業知識要求很高,需要很多的檢測設備,同時他們也沒有相應的時間和精力去調查取證,提不出可靠的證據,負有此種“不可能完成的任務”。最終會因舉證不力而敗訴,無法實現救濟之目的。這就要求環境公益訴訟制度必須打破傳統訴訟“誰主張誰舉證”的原則,采取舉證責任倒置,以減輕受害者的舉證負擔。所謂舉證責任倒置,指基于法律規定,將通常情形下本應由提出主張的一方當事人就某種事由不負擔舉證責任,而由另一方當事人就某種事實存在或不存在承擔舉證責任,如果該方當事人不能就此舉證證明,則推定原告的事實主張成立的一種舉證責任分配制度。況且在環境公益訴訟中,企業一般都擁有強大的實力,雙方地位并不平等,原告一方掌握證據較少且收集證據能力較弱,因此更應適用舉證責任倒置。

在環境污染引起的民事責任一般屬于無過錯責任,因而被告是否存在故意或者過失不再是訴訟中的證明對象。按照證明責任分配的原則,原告須對損害事實的存在承擔證明責任,被告須對有污染行為、污染行為與損害之間有因果關系承擔證明責任。根據上述分析,環境公益訴訟按照上述規定的舉證責任分配的標準是比較合理的。

四、建立環境公益訴訟前置程序

第7篇:行政公益訴訟論文范文

關鍵詞:納稅人訴訟;納稅人范圍;審查范圍;制度性質

中圖分類號:D922文獻標識碼:A文章編號:1009-0118(2013)01-0114-02

在現代法治國家,稅成為國家財政的主要來源,“法治國”已經成為名副其實的“租稅國”。稅與權利相關,“無代議士則不納稅”,納稅人在履行納稅義務的前提是其權利的保護已經得到制度的允諾,當納稅人發現其權利受到侵害時,必須得到制度上的救濟。但在我國,財政支出狀況長期以來頗為混亂,存在著財政支出不公開、財政支出的公共效益不理想及政府機關及公務員的特權性開支、腐敗性開支、浪費性開支等問題。這不僅不符合市場經濟的要求,而且和我國建設法治國家的努力極不相稱。

在這樣的大背景之下,納稅人訴訟成為近年來司法實踐和社會生活中的熱點話題。納稅人訴訟制度作為一種新型的行政公益訴訟制度,彰顯了制度中的“權利的核心地位”以及“權利對權力的終極制約”,對行政權力的制約和納稅人公共利益的維護都有著不可忽視的作用。納稅人訴訟制度,亦對我國傳統的“納稅義務人”觀念形成沖擊,進而,可能由此會改變整個中國的權利義務觀念,為建設國家掃清觀念上的障礙。同時,納稅人訴訟制度通過對行政權力的質疑,規制了權力的運行,確保了權力的權利指向,這也是建設國家的現實需要。因此,對納稅人訴訟制度進行深入研究是一個具有理論意義和實踐價值的課題,而對納稅人訴訟的概念內涵進行討論也就成為首要的課題。

一、納稅人訴訟概念的研究現狀

關于納稅人訴訟的概念,我國學術界有不同的觀點。李桂英認為“納稅人訴訟,是指納稅人(納稅義務人、扣繳義務人和負稅人)和舉報人以納稅人的身份就稅款的征收、減免以及使用向法院提起的行政訴訟?!笔┱恼J為,所謂納稅人訴訟是指以納稅人的身份,針對不符合憲法和法律的不公平稅制、不公平征稅行為特別是政府的違法使用稅款等侵犯國家和社會公共利益的行為向法院提起的訴訟。張獻勇認為,納稅人訴訟是一種特殊的公益訴訟,“指納稅人以納稅人的身份就公共資金的違法支出向法院提起的訴訟”。梁彗星認為,納稅人訴訟,指私人以納稅人的身份,有請求禁止公共資金違法支出和造成金錢損失的違法行為的訴訟提起權。

從以上對納稅人訴訟的不同理解看,之所以目前還沒有形成較為一致的定義,主要原因是在一些基本的問題上人們還存在相當的爭議。這種爭議不僅不利于對納稅人訴訟理論的發展,也不利于納稅人稅收制度在我國的建立,據此有必要在深入研究納稅人訴訟制度之前,通過對納稅人訴訟中的納稅人的范圍、訴訟審查的對象、納稅人訴訟的性質等等這些基本問題的分析,來對納稅人訴訟進行較為準確的界定與理解。

二、納稅人訴訟中“納稅人”的范圍

對于納稅人訴訟中“納稅人”的范圍,學界的爭議主要集中在對扣繳義務人、舉報人和實際負稅人的地位界定上。以上對納稅人范圍的爭議和討論,對明確什么人有權提起納稅人訴訟是不可缺少的,但在現實中,此問題的區分實際上又是一個無需討論的問題,其現實意義并不像理論上的意義那樣重大。因為在現實中,社會的每一個個體,無論是扣繳義務人、舉報人,還是間接稅的納稅人,都無法避免購買商品或者消費服務,這也就意味著無法逃脫被轉嫁稅負的命運,每個人都必定會成為實際上的負稅人。因此,每個人都有權監督政府用稅行為,而國內外不少學者也直接將納稅人概念等同于公民的概念。

事實上,從稅收國家與國家的角度來講,納稅人的概念基本上可以等同于公民的概念,但,他們之間還是有區別的。如公民是一個法律概念和個體概念,是擁有一國國籍的自然人;而納稅人,卻可以區分個人納稅人和單位納稅人,本國納稅人和外國納稅人。在納稅人訴訟制度中,只能包括那些擁有我國國籍的個人和組織。對于國籍的限制,一方面是出自政治原因的考慮,另一方面也是出自于技術層面的考量。監督用稅的權利實際上一種監督政府的權利,與政治權利息息相關,而外國自然人和組織雖然可能在經貿等方面享受國民待遇,但在政治上無論如何是不能享受這種待遇的。而且,允許一個遠在大洋彼岸僅購買了一雙原產于中國的玩具的外國人對中國政府及其官員行使用稅權狀況進行監督,在技術層面上既不現實,也無必要。這樣看來,在外延上納稅人與公民不是完全的等同,而是前者對后者的包含關系。

從以上的分析,可以得出這樣的結論:納稅人訴訟中的納稅人是指具有中華人民共和國國籍的負有納稅義務和實際負擔稅收的單位和個人。這樣看來,在具體的實踐中,除了區分本國和外國的國籍,對于確定原告是否具有納稅人訴訟的訴訟資格有意義之外,其他的都已不重要了?!凹{稅人訴訟中的納稅人”就等于“公民”(包括公民組織)。本文之所以還沿用“納稅人訴訟”,而不改用“公民在稅權方面的公益訴訟”,一方面是因為這樣的制度設計中的種種元素都直接來源于“稅”,可以說是一種成俗的約定;另一方面是因為沿用這一概念,可以強化這樣的一個常常被人們所忽視的理念:不是政府養活了納稅人,而是納稅人養活了政府,納稅人有權利要求政府給予其應享有的公共產品與公共服務,并對政府行為給予監督。因此,“以一個納稅人的心態和身份行使對公共部門的監督權,行使公共決策權,可能比起簡單的公民權更具有說服力。”納稅人訴訟是源于歷史和現實的共同塑造。

三、納稅人訴訟中審查對象的范圍

從以上所介紹的不同學者關于納稅人訴訟的定義看,人們對于納稅人訴訟的審查對象也頗有爭議,其主要涉及的有政府的稅制確定行為、征稅行為、減稅行為、和用稅行為、造成稅金損失的行為等。

稅務行政訴訟和納稅人訴訟,不能混為一談。稅務行政訴訟,是指公民、法人和其他組織認為稅務機關的具體行政行為違法或不當,侵害了其合法權益,請求人民法院對稅務機關的具體行政行為的合法性和適當性進行審理裁決的訴訟活動。而納稅人訴訟作為一個獨立而具特殊涵義的概念有著一百多年的歷史積淀,并且隨著時間的推移人們已經形成這樣一種認知,那就是把它作為一種控制公共資金支出的重要手段來運行。也就是說,從本質上講,納稅人訴訟是一種公共能力,納稅人并不能用這種能力去提起保護純粹個人權利的訴訟。因此,納稅人訴訟應當是指納稅人針對政府機構的違法或不合理用稅行為而提起的客觀訴訟,是屬于一種公益性質的訴訟,與稅務行政訴訟存有很大區別,而納稅人就稅款的征收、減免等政府行為的不服而提起的相關訴訟,不屬于納稅人訴訟的范疇。

關于稅制的確定,從世界范圍看,一般是由法律予以規范確立的,也就是說與行政機關無直接關聯,那么作為控制行政權的納稅人訴訟制度自然可以將稅制確定行為排除在外。而在我國,情況有所不同,中央與地方分稅等稅制是由中央政府的行政行為所確定的。但這并不意味著該行為必須納入納稅人訴訟的范圍之內,而是意味著我國行政機關對人大機關權力的竊取,行政機關必須退出此領域,稅制的確定必須由人大制定相關的法律。

關于造成稅金損失的行為,這樣的行為顯然過于寬泛且難以確定。政府每一個政策的做出都必然會直接或間接的對稅金造成影響,政府的每一個錯誤的行政行為都會造成稅金的損失,如果把造成稅金損失的行為納入納稅人訴訟,那么就意味著納稅人可以就政府的所有行為提起納稅人訴訟,這顯然沒有誰會贊同。納稅人訴訟制度的設計,是為了對游離于傳統行政訴訟之外的那些政府行為進行控制,而不是企圖監督政府所有的行為。雖然在美國,法院承認學生被迫讀圣經所增加的學習時間會帶來學校運營經費的增加,從而認為納稅人可以對此造成稅金損失的行為提訟,但需要說明的是,美國是一個傳統的判例法系國家,法官所考慮的是怎樣解決問題而對邏輯卻不感興趣,我們所謂的美國納稅人訴訟制度也只是按照我們的邏輯思維所抽象總結的,而深受大陸法系影響的我國無法像英美法系法官那樣對問題進行自由的聯想、掌控。因此,在我國政府造成稅金損失的行為并不適合納入納稅人訴訟。

四、納稅人訴訟的性質

(一)納稅人訴訟屬于公益訴訟

在公益訴訟中,訴訟的提起者是為了維護與自己沒有直接利害關系的公共利益,原告的訴訟主張所指向的是公共利益而非某個人或某些人的利益,這也是公益訴訟與普通訴訟最大區別之處。一般來說,私益訴訟的判決在對私人利益的保護產生影響時,也會對社會公共利益的維護產生一定影響,但這并不能改變其私益訴訟的性質。反過來說,公益訴訟的判決在對公共利益的維護產生影響時,也會對某個人或某些人的利益產生影響,但其公益訴訟的性質卻不會因此而改變。就納稅人訴訟而言,政府違法使用稅款等行為,一般并不會直接對每個納稅人的利益產生影響,而是從整體上損害全體納稅人的利益,或者說是其對個別納稅人利益產生的影響和對全體納稅人產生的影響相比之下,是“微不足道”的。因此,在納稅人訴訟中,原告提起納稅人訴訟并非直接為了維護個人利益,而是源于納稅人的公德心和社會責任感而對公共利益的維護,其是一種典型的公益訴訟。

(二)納稅人訴訟屬于行政訴訟

行政訴訟制度的設立,應該說有兩個目的,即控制行政權力和維護相對人權益,也就是說行政訴訟的基本特征就是行政相對人通過司法程序對行政權力提出質疑,從而達到監督行政權力,進而維護自身權益的目的。在納稅人訴訟中,作為相對人一方的納稅人就行政機關違法或不合理用稅行為通過法院表示不服,從而糾正政府的違法行為,是公民對行政權力的監督限制,這完全符合行政訴訟的本質特征。這里唯一的疑問就是,納稅人能否作為行政機關違法適用稅款行為的相對人,也就是說納稅人對這一行為有沒有法律上的利害關系。應該指出的是,該問題的提出實際上隱含著這樣一個傳統上的認知,即要相對人要對行政行為提出質疑的前提是其必須具有法律上的利害關系。這樣的認知,必定會將公益訴訟排除在行政訴訟制度之外。其實,“公益訴訟并不是獨立于傳統訴訟模式之外的新型訴訟形態,它是傳統的訴訟形式隨著社會經濟的發展變化而發展的產物。”而“建立納稅人訴訟制度的本意在于賦予納稅人訴訟主體資格,而不是要求建立一種獨立于傳統訴訟模式之外的新型訴訟?!彪S著社會的不斷發展,行政權力的影響日趨廣泛,“行政國”已經到來,行政權力所面對的不再僅僅是單個的行政相對人,同時也面對著整個國民,所以,行政權力的違法行使不僅僅會損害個人利益,而且在很多情況下會對公共利益造成極大地損害,而這時就必須打破陳舊觀念,把政府造成公共利益損失的行為也納入人民的監督之中。因此,筆者認為,這里的所謂“特殊”行政訴訟只是相對于傳統行政訴訟而言,當我們以新的觀念重新審視,其實納稅人訴訟并不特殊。我們不能用舊的觀念來約束新的事物,我們應該擴展行政訴訟的容量,將納稅人訴訟納入到行政訴訟制度的體系之內。

參考文獻:

[1]李桂英.試論納稅人訴訟制度[J].哈爾濱學院學報,2004,(1):75.

[2]施正文.我國建立納稅人訴訟的幾個問題[J].中國法學,2006,(5):146.

[3]張獻勇.淺談納稅人納稅人訴訟制度[J].當代法學,2002,(10):84.

[4]梁慧星.開放納稅人訴訟,以私權制衡公權[N].人民法院報,2001-4-13.

[5]謝徽.試論監督用稅權[D].華東政法學院碩士論文,2006:4.

[6]劉劍文,熊偉.稅法基礎理論[M].北京:北京大學出版社,2004:78.

[7]張建.納稅人訴訟基本問題探討[J].成都理工大學學報(社會科學版),2006,(1):33.

第8篇:行政公益訴訟論文范文

論文關鍵詞 行政訴訟 訴訟不停止執行 原則

一、我國行政訴訟中不停止執行原則及其理由

我國《行政訴訟法》第44條規定:“訴訟期間不停止具體行政行為的執行”。同時又規定了停止執行的例外情形:“被告認為需要停止執行的;原告申請停止執行,人民法院認為該具體行政行為的執行會造成難以彌補的損失,并且停止執行不損害社會公共利益,裁定停止執行的;法律、法規規定停止執行的。”這就是我國行政訴訟法上不停止執行原則。

對于為何在我國行政訴訟立法中確立訴訟不停止執行原則,時任行政訴訟法起草工作主持人之一的顧昂然同志認為,行政機關做出的具體行政行為,是代表政府,為了維護國家和社會的公共利益,如果當事人一起訴,在還沒有確定其違法時就停止執行,那么法律秩序將處于不穩定的狀態,影響行政管理的有效進行,國家和社會公共利益可能會受到損害。豍由此可見,我國在行政訴訟立法之初,是基于利益衡量的考慮,確立了訴訟不停止執行原則。不停止執行原則雖然規定在訴訟法中,但訴訟法理不能對該原則做出合理解釋,學者們不約而同地從實體法法理角度對此原則的正當化的依據進行了歸納。豎

第一,行政行為公定力理論。公定力是指行政行為一經成立,不論是否合法,即具有被推定為合法而要求所有機關、組織或個人予以尊重的一種法律效力。豏公定力理論是行政行為的一個基本原理。在復議、訴訟期間不停止行政行為的執行是行政行為的公定力最富實際意義的體現。

第二,行政效率的需要。效率乃行政權之生命?,F代國家的行政管理,是一項十分復雜的系統工程,如果行政行為只因相對人提起了訴訟,其效力即告消滅或中止,不得再予以執行,則行政的連續性、有效性和國家的管理職能將受到嚴重減損,甚至還會造成相關社會關系的整體不安定。因此,基于行政效率的考慮,不應在提起訴訟的情況下,必然停止行政行為的執行。

第三,保護社會公益和第三人利益的需要。在行政行為中體現著行政主體所代表的社會公益和行政相對人的個人私益的沖突和選擇。不停止行政行為的執行正是個人利益服從整體利益,公益高于私益的體現和要求。同時,現代社會由于社會關系的復雜化,某一行政行為的做出不僅關系到直接相對人的利益,也會影響眾多相關人的利益。他們可能基于對行政行為的信任而安排自己的生產生活。如果采用訴訟停止執行原則,那么必將打亂相關人的安排,損害其利益。

二、訴訟不停止執行原則的缺陷

在上述的理論前提下,行政訴訟采訴訟不停止執行制度,似乎理應成為必然。然而,隨著社會的逐步發展、進步,理論研究的不斷深入,司法與執法實踐的穩步前進,法律的一些滯后性不斷表現出來,同樣,訴訟不停止執行原則所存在的缺陷和問題也日趨嚴峻。主要表現在以下幾個方面:

第一,訴訟不停止執行原則有悖于我國行政訴訟法的立法宗旨。我國《行政訴訟法》第1條就彰明了其立法的宗旨,即保證人民法院正確、及時審理行政案件,保護公民、法人和其他組織的合法權益,維護和監督行政機關依法行使行政職權。在監督行政機關依法行政的同時,保護相對人的合法權益,在相對人合法權益受到或可能受到具體行政行為侵害時,為相對人提供及時有效的法律救濟。起訴不停止執行原則,作為行政訴訟的基本原則,是指導行政訴訟法律關系主體訴訟行為的重要準則,應該而且必須全面體現行政訴訟法的立法宗旨。但是,從該原則的兩個理論基礎來看,它在積極維護具體行政行為的效力和追求行政效率的同時,卻忽視了監督行政機關依法行使職權和保護公民、法人或者其他組織合法權益。這樣,起訴不停止執行原則與立法宗旨之間就出現了斷裂與錯位,也反映出該原則在立法理論上的缺陷。訴訟期間具體行政行為不停止執行原則的確立,對保護地位較弱一方的公民、法人或其他組織的合法權益極為不利,它實際上承認了行政執法中的地位較強一方的行政主體在行政訴訟中仍然享有特權地位,這與當事人在行政訴訟中的法律地位平等原則相違背,也難以維系行政機關與公民“權力”與“權利”總體上的平衡。豐會助長一些行政機關以不停止執行為借口,消極對抗人民法院對被訴具體行政行為的合法性審查。而且,訴訟期間,具體行政行為被先行執行后,人民法院再對該行政行為的合法性進行審查并作出判決,就流于形式。即使具體行政行為被法院判決變更或撤銷,原告的合法權益已受到侵害,且無法挽回,這又勢必可能引發賠償爭議,從而將行政主體和行政相對人推入一輪新的爭議當中。這樣,不僅影響行政效率,而且也增加當事人的訴訟成本。

第二,行政行為公定力與不停止執行原則沒有必然聯系。公定力僅僅是一種假定或推定的法律效力,但在假定期間不具有強制實現力,行政行為設定的義務并不會被強制執行;并且在該行為真正嚴重違法時,相對人可以通過法律所提供的相應機制來解除該行為的法律效力。豑公定力是行政行為確定力、拘束力、執行力等效力的基礎,既然行政行為的公定力受到質疑,那么就無法從執行力推導和延伸出其在訴訟階段的不停止效力。

第三,不停止執行原則與目前我國行政訴訟制度的實際狀況不協調。目前我國行政訴訟的一大問題在于老百姓不愿和不敢告官,相對于行政侵權的嚴峻現實狀況而言,行政案件數量很少,行政訴訟制度有淪為盆景式的制度之虞。有人擔心如果不采用“訴訟不停止執行原則”,相對人的濫訴將導致行政連續性和效率受損。事實上,錯誤乃效率的大敵,不停止執行既無助于爭議的解決,又無助于效率的提高,一旦發生已執行的行為被確認不合法,將產生予以回復和賠償的問題,對連續性和效率的損害要比停止執行更嚴重。

第四,不停止執行原則與我國現行行政執行制度相矛盾。我國《行政訴訟法》第66條規定,“公民、法人或者其他組織對具體行政行為在法定期間不提起訴訟又不履行的,行政機關可以申請人民法院強制執行,或者依法強制執行。”若對本條進行反向解釋,我們可以得出以下結論:行政相對人對具體行政行為在法定期限內提起訴訟的,行政機關不可以申請人民法院強制執行,也不可以依法強制執行。即“起訴停止執行”,這與第44條的規定直接沖突。同時,最高人民法院《關于執行〈中華人民共和國行政訴訟法〉若干問題的解釋》第94條也規定了人民法院在訴訟過程中對行政行為一般不予執行。由此可見,一旦相對人提起了行政訴訟,則該被訴具體行政行為在訴訟期間將不能被強制執行。這也是與《行政訴訟法》第44條規定的訴訟不停止執行原則相矛盾。

三、對訴訟不停止執行原則的完善

筆者認為無論確定停止或是不停止執行為原則,都有許多的例外情形,執行停止與否,不過是立法者利益衡量之結果。在行政管理的廣度和深度日益擴展和加深的現代社會,行政行為直接或間接地產生對第三人效力的情形變得日益普遍,行政行為的執行與否所涉及的已不僅僅是具體的個人權益與抽象公益的權衡,而往往是多元法律關系中多個個人具體利益的衡量。在這種考量中,我們很難做出不停止執行有利于社會公益和第三者利益的簡單判斷。更不應該確定行政訴訟是否停止執行的原則,而應將目光轉移到具體程序的構建上來,這才是程序法學的本職所在。對于不停止執行程序的完善,筆者認為可以從以下幾個方面入手:

1.由相關的行政實體法對一個具體行政行為是否停止執行盡可能作出明確規定。這樣的做法會使得法院作出的裁決有法可依,使得各方當事人對于結果更加信服。而且也避免不同法官對于同一問題存在不同的衡量結果。但是這樣的做法也會對立法者產生巨大的壓力。

2.在實體法沒有相關規定的情況下,可以把是否停止執行的自由裁量權交給法官去行使。我國的大多數行政機關不具有強制執行權,對于無強制執行權的行政機關的強制執行的申請,由法官針對案件的具體情況,在不同的利益沖突中做出最佳的價值衡量,最終決定是否需要停止執行。這樣的做法可以解決《行政訴訟法》第44條與第66條之間的矛盾,減少相互牽制,有利于行政爭議的解決。

3.適當擴大行政機關的強制執行權。目前,我國只有公安、海關、稅務等少數行政機關擁有全部或部分的強制執行權。這種現狀導致強制執行權過多集中于法院,使司法權不堪重負。由于行政執行負擔過重,而且程序繁瑣,時間過長,法院很難在接到行政機關申請后及時采取強制措施,結果反過來又影響了行政效率的提高。隨著我國法律體系的日臻完善,特別是行政訴訟法、國家賠償法、行政復議法的頒布實施,對行政機關的強制執行有了司法監督,相對人對行政機關的強制執行不服可以提起行政復議或行政訴訟,在這種情況下,國家在立法時可以適當擴大一些行政機關在一定范圍內的強制執行權,諸如食品衛生、藥品控制權等,以期在減輕法院負擔的同時,提高行政的效率,也有利于維護公共利益。

4.將申請停止執行的時間范圍擴大到訴前。如果原行政行為的執行將會發生難于回復的嚴重損害,而原告又來不及提起訴訟,可以允許原告訴前申請停止執行,這樣將會使暫時性保護措施制度發揮跟好的效用。當然因為這樣停止執行的行政行為必須滿足的條件應該和訴訟中的是一樣的。

第9篇:行政公益訴訟論文范文

 

關鍵詞:公益訴訟;檢察機關;制度構建

 

法國最先創建檢察機關代表國家參加公益訴訟,法國的檢察理論認為,檢察機關的職責就是維護公益;在美國,總檢察長是美國政府、各州政府的首席法律官員,是聯邦政府和州政府機構及立法機關的法律顧問和公共利益的代表;在日本,檢察官代表國家維護秩序及善良風俗,他們不僅可以對個人所犯公罪提起國家公訴,而且可以參加到民事訴訟當中。

一、檢察機關提起公益訴訟的內涵。

檢察機關提起的公益訴訟,是指人民檢察院對于涉及國家利益、社會公共利益以及公民重要權利的民事案件,在無人起訴的情況下,以法律監督者的身份代表國家將案件提交人民法院進行審判,要求人民法院追究違法者民事責任的訴訟。檢察機關提起公益訴訟活動的開展,不僅有利于維護國家利益、社會公共利益和弱勢群體的利益,而且有利于維護市場經濟秩序,彌補市場缺陷,監督行政失職行為。

二、檢察機關提起公益訴訟的范圍。

(一)侵犯國有財產案件。侵害國有財產主要有:在國有土地、礦藏、水流、海域、森林、山嶺、草原、荒地、灘涂等自然資源出讓、開發過程中,國家或社會公共利益受到損害的;在公共工程招標、發包過程中,國家或社會公共利益受到損害的;在企業改革改制過程中,造成國有資產流失的;在國有資產拍賣、變賣過程中,造成國有資產流失的。

(二)公害案件。公害案件主要是通常所說的直接造成不特定多數人的人身、財產損害的環境污染事件,近年來,環境污染事件明顯增多,然而由于我國現行法律確立的權利主體偏離了社會的現實需要,針對環境污染提起的訴訟卻寥寥無幾。

(三)涉及公民重大利益并損害公序良俗的民事案件。我國由于長期實行計劃經濟,形成了不少行業壟斷部門,如醫藥、電信、供電、鐵路等。經濟轉型后,由于利益驅動,這些壟斷行業常借助于其自身實力,人為地分割市場,任意操縱商品價格,破壞市場競爭秩序,甚至是制定一些“霸王條款”,恣意侵害廣大消費者的合法權益。

(四)其他涉及國家利益、公共利益的重大民事案件。如行政不作為案件,在一些地方,行政機關為本地的經濟發展、財政收入,對企業忽視環境保護,使得環境污染和破壞問題日益惡化的問題置之不理。

三、檢察機關提起公益訴訟的方式。

(一)直接以原告的身份提起公益訴訟的方式。這一訴訟方式多適用于侵害不特定的公共利益的案件,在我國,對于此類案件,人民法院受理后,確認屬實的,應當按照《合同法》的規定,宣告合同無效,使該行為的后果恢復到合同訂立之前的狀態。改革開放以來我國首起檢察機關以原告的身份提起公益訴訟的1997年5月河南省方城縣人民檢察院對方城縣工商管理論文" target="_blank">行政管理局和湯衛東提起民事訴訟案件就是這種方式。

(二)支持公益訴訟方式。在目前法律尚無明確規定,法院對檢察機關提起公益訴訟持慎重態度的情況下,檢察機關以支持者的身份參與訴訟,不失為切實有效的可行之舉。在2010年12月,昆明市中級法院審理的以昆明市環保局為原告,昆明市檢察院作為支持起訴人的環境污染案件采取了這樣的做法。檢察機關與本案件沒有直接的利害關系,不能作為本案的原告,僅作為支持機關參與進來。

四、檢察機關提起公益訴訟的程序(一)公益訴訟案件的受理。民事公訴案件的訴訟程序應同其它訴訟一樣,檢察機關認為國家利益或社會公共利益受到了侵害,可以自行立案;法院在審理案件時如發現侵害國家利益或社會公益現象,可以通知檢察機關予以立案調查;其它機關、個人發現相關線索時有權向檢察機關控告。

(二)立案。在立案階段有二個問題要注意:一是立案標準。

對于立案標準,目前各地檢察機關根據當地經濟發展的水平和狀況采用不盡相同的標準。但應考慮一些基本的原則:比如符合法律規定的可訴案件,適合進行公益訴訟案件,有重大影響的案件等。二是立案程序。檢察部門在對案件進行初查之后,決定立案的,應制做《立案決定書》啟動訴訟程序。

(三)調查取證。檢察機關可根據自己開展公益訴訟的方式,采用單獨調取證據或幫助受害人收集證據的方法進行,查清問題,調查證據就會層次清楚,脈絡清晰,從而有的放矢,把握調查取證的主動權。

(四)審查起訴。起訴階段是檢察機關開展公益訴訟的極為重要的階段,審查結束后應制作審查結論,對應提起訴訟的,可依職權向法院起訴。目前檢察機關在提起訴訟時主要依據的是我國《憲法》、《民法通則》及國家對防止環境污染等方面的法律法規,訴訟程序主要依據我國《民事訴訟法》的有關規定。

(五)出庭支持訴訟。在法院接受起訴,啟動訴訟程序后,檢察機關必須認真做好出庭準備工作,在庭審中要充分運用已掌握的證據,適時舉證;對對方當事人所舉的證據進行認真質證;并積極參加法庭辯論,做到有理有利有節,確保勝訴。判決生效后,還要密切關注執行情況。

(六)判決的效力。在一般民事訴訟中判決的效力只發生在當事人之間,那么在公益訴訟中就存在一個判決效力擴張的問題,即不僅對參加訴訟的被代表成員有約束力,而且對于那些未特別授權給代表人的集團成員也有約束力;不僅對未參加訴訟的主體具有約束力,而且可能對那些根本料想不到主體也具有約束力。

因此,對公益訴訟進行審判而作出的判決就能有效的反映當前社會大眾所普遍關注的利益,能確認符合當前經濟發展的社會價值。

【參考文獻】

[1]顏運秋。公益訴訟理念研究。中國檢察出版社,2002。

[2]何勤華。檢察制度。中國政法大學出版社,2003。

[3]徐安住。司法創新———從個案到法理的展開。中國檢察出版社,2002。

[4]陳桂明。檢察機關在民事訴訟中權力配置———介入公益訴訟:民事檢察工作的新任務。國家檢察官學院學報,2005,(3)。

[5]江偉,楊劍。檢察機關提起民事公益訴訟若干問題探討。國家檢察官學院學報,2005,(10)。

[6]廖中洪。檢察機關提起民事訴訟若干問題研究。現代法學。2003,(3)。

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